Портал правовой информации

47 наследование по завещанию

Описание

47 наследование по завещанию

Римское право: Шпаргалка

Завещанием (testamentum) в римском праве называлось распоряжение физического лица на случай своей смерти, в обязательном порядке содержащее назначение наследника. Завещание могло содержать легаты, назначение опекуна малолетним наследникам наследодателя. Завещание является односторонней сделкой, совершаемой по усмотрению наследодателя. Принятие наследства является отдельным от составления завещания правовым актом.

Для совершения завещания требовалось специальное качество физического лица – активная завещательная способность, которой не обладали недееспособные лица, лица, осужденные за порочащие преступления, некоторые другие категории.

Для назначения лица наследником последнее должно было обладать пассивной завещательной способностью. Такого качества не было у детей государственных преступников, у постумов, т.е. детей, уже зачатых, но еще не родившихся к моменту смерти наследодателя.

Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древнейший период, постепенно упрощалась (требовалось присутствие 7 свидетелей, письменная форма не была обязательным условием совершения завещания). Наряду с совершаемыми таким образом частными завещаниями в Древнем Риме существовали также публичные завещания с участием государственных органов:

1) путем занесения завещания в протокол суда или определенного магистрата;

2) путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение.

В древнейшую эпоху воля завещателя ничем не ограничивалась, однако в дальнейшем постепенно стали появляться ограничения завещательной свободы лица. По цивильному праву завещатель не мог обходить своих подвластных молчанием: в завещании он обязан был назначить их наследниками или прямо лишить их наследства, причем не мотивируя причины такого своего решения. Подвластные сыновья наследодателя при отказе им в наследстве должны были быть перечислены поименно, дочерей в таком случае можно было не называть отдельно по имени. Нарушение указанного порядка в отношении сына, являющегося потенциальным наследником, влекло за собой ничтожность соответствующего завещания и открытие наследства по закону. При несоблюдении указанных правил в отношении других подвластных наследодателя завещание сохраняло силу, но неправильно обойденные молчанием в завещании лица участвовали в наследовании наряду с наследниками, назначенными наследодателем в завещании.

Со временем в тексте завещания был установлен обязательный минимум доли в наследстве для ближайших родственников наследодателя. Претором было признано также право на обязательную долю в наследстве за эмансипированными детьми наследодателя. В классический период данное право было распространено также на нисходящих и восходящих родственников наследодателя в безусловном порядке, а также на его братьев и сестер при условии назначения наследником по завещанию опороченного лица.

К числу наследников первоначально не могли относиться постумы, юридические лица. В императорский период назначение в завещании наследниками и тех и других было разрешено.

Источник:

bzbook.ru

Другие статьи

Наследование по завещанию 7 - страница 9

Наследование по завещанию 7 Диплом на тему Наследование по завещанию 7

Разместил (а): Алексей

Видео "наследование по завещанию, ч 4"

  • Наследование по завещанию 19 кб.
  • Наследование по завещанию 27 кб.
  • Наследование по завещанию 26 кб.
  • Наследование по завещанию 26 кб.
  • Наследование по завещанию 47 кб.
  • Наследование по завещанию 37 кб.
  • Наследование по закону и по завещанию 69 кб.
  • Наследование по законодательству 72 кб.

В той же статье указано, какое имущество, хотя и приобретенное в период брака, все же не входит в состав совместного имущества и, напротив, в каких случаях имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью.

В случае смерти одного из супругов в состав наследственного имущества входит, помимо принадлежавшего ему лично имущества, также его доля в общей супружеской собственности. С этой целью нотариус по заявлению пережившего супруга либо наследников умершего супруга определяет доли супругов (с учетом ст. 39 СК РФ о равенстве долей) и выдает пережившему супругу свидетельство о праве собственности на его долю. Доля умершего включается в состав наследственного имущества.

Переживший супруг призывается к наследованию после смерти умершего супруга на общих основаниях.

Не могут претендовать на обязательную долю недостойные наследники.

Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо полученных пенсий и пособий, помощи за счет государства.

Как за рубежом, так и в России основанием для возникновения наследственного проавопреемства является либо завещание, либо закон. Этот порядок имеет многовековую историю, он был разработан еще в Древнем Риме, а затем воспринят законодательствами многих государств.

Римское частное право установило свободу завещательных распоряжений и определило такие их виды, как подназначение наследника, распределение наследственной массы между наследниками, завещательный отказ (легат).

В странах с англо-американской системой права наряду с судебным прецедентом существенную роль в регулировании наследственных отношений играет закон. Так, в Англии еще в 1837 году был принят закон о завещаниях, позднее, в 1925 году, - закон об администрировании наследства, и, наконец, в 1975 году – закон о наследовании.

В США принятие законодательства о наследовании отнесено к компетенции отдельных штатов. В США просто нет единого федерального акта о наследовании, потому и законы отдельных штатов весьма различны (например, в штате Луизиана действует ГК Франции). По законодательству РФ, как и по законодательству западных стран, завещание, составленное с нарушением предписанных законом формальных требований, может быть признано недействительным. Однако предписанные законом формальные требования весьма различны.

Для законодательства большинства стран континентальной Европы характерны три основных формы завещания:

1) собственноручное завещание;

2) завещание в виде публичного акта;

3) тайное завещание44.

1. Собственноручное завещание – завещание, целиком написанное завещателем, датированное им и содержащее его подпись.

На первый взгляд, это весьма удобная и простая форма составления завещания. Однако, хотя такое завещание и гарантирует соблюдение полной тайны как факта его составления, оно содержит в себе и недостатки, так как не исключает ни возможности гибели завещания, ни опасности составления его под воздействием третьих лиц.

Сравним: при удостоверении завещания нотариусом или другим должностным лицом, обладающим правом удостоверять завещания (а именно такой порядок удостоверения существует в России), когда нотариус лично проверяет подлинность волеизъявыления завещателя и, кроме того, оставляет один экземпляр у себя на хранении, вероятность как утраты завещания, так и составления его под влиянием третьих лиц практически исключается.

Например, в соответвующем четвертом разделе закона 1959 года «О Гражданском кодексе Венгерской Республики» (новая редакция которого была принята в 1977 году) наряду с публичными и устными видами завещаний указывается и такой вид, как письменные личные, которые подразделяются на три подвида:

- завещание, от начала и до конца написанное и подписанное наследодателем;

- завещание, написанное другим лицом или наследодателем, но на пишущей машинке и написанное им в присутствии двух свидетелей;

- завещание, написанное наследодателем или другим лицом, подписанное наследодателем и переданное им лично на хранение нотариусу.

В Испании собственноручная форма завещания называется олографической. Олографическое завещание подлежит регистрации у судьи первой инстанции по последнему месту жительства завещателя или месту его смерти в течение пяти лет со дня смерти. Незарегистрированное олографическое завещание недействительно.

Во Франции собственноручное завещание должно быть полностью написано, датировано и подписано рукой наследодателя (статья 970 ГК Франции).

Согласно нормам статьи 949 ГК Польши, завещание может быть написано собственноручно завещателем и для его действительности не требуется дальнейшей формальности (завещание может быть написано авторучкой, шариковой ручкой и даже карандашом, лишь бы была возможность прочитать написанное.

2. Завещание в виде публичного акта. Эта форма более близка к нашей форме завещания. Во Франции подобное завещание составляется либо при участии двух нотариусов, либо одного нотариуса, но в присутствии двух свидетелей.

В Испании такая форма именуется открытой формой завещания и означает выражение завещателем своей последней воли в присутствии лиц, которые должны засвидетельствовать акт, узнав о содержании завещания (статья 679 ГК Испании). Причем завещатель может представить письменный текст нотариусу, который редактирует завещание, а затем зачитывает в присутствии двух свидетелей с тем, чтобы завещатель выразил свое согласие.

Публичное завещание предусмотрено законодательством Италии. Его должен принять нотариус в присутствии двух свидетелей.

Подобная форма предусмотрена в Венгрии. В соответствии с Гражданским кодексом и законом о нотариате Венгерской Республике публичным является завещание, совершенное перед нотариусом или судом. В ГК Венгрии содержится два формальных условия, обеспечивающих действительность публичного завещания:

1) такое завещание не может быть завершено перед лицом, которое является родственником, опекуном, попечителем завещателя или его супругом;

2) не имеет силы завещательное распоряжение в пользу лица, принимавшего участие в совершении публичного завещания, его родственника, опекуна, попечителя, подопечного.

3. Тайное завещание – завещание, составленное наследодателем и переданное в запечатанном виде на хранение нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей. У данной формы есть свои минусы. Будучи составленным самим завещателем, без помощи компетентного должностного лица, такое завещание может содержать как противозаконные распоряжения, так и формулировки, допускающие двойное толкование.

Такое завещание предусмотрено во Франции, ФРГ, некоторых кантонах Швейцарии. В РФ на данный существует аналог тайного завещания содержится в разделе шестом части 3 ГК РФ и называется закрытым завещанием.

Аналогом тайного завещания является секретное завещание, предусмотренное ГК Италии. Секретное завещание может быть составлено не только наследодателем, но и третьим лицом. Завещание, составленное наследодателем, должно содержать все реквизиты, которые присущи рукописному завещанию, и быть подписано наследодателем. Завещание. Написанное частично или полностью третьим лицом или при использовании механических средств, должно быть подписано наследодателем на каждой половине листа завещания.

Неизвестно российскому праву такой институт, как договор о наследовании. Суть его заключатся в том, что между наследодателем, с одной стороны, и одним или несколькими лицами, управомоченными на получение имущества наследодателя после его смерти, с другой стороны, подписывается договор, вступающий в силу с момента его заключения. Недостаток его состоит в том, что в отличие от завещания, которое может быть отменено по воле самого завещателя, договор о наследовании в одностороннем порядке не расторгается. Такие договоры действуют в Швейцарии, ФРГ, допукаются между супругами во Франции45.

Что касается содержания завещания, то в этом вопросе различия между законодательствами РФ и зарубежных стран более заметны. Так, западное наследственное право допускает возможность сделать в тексте завещания не только распоряжения, касающиеся судьбы имущества, но и иные, например: назначение опекуна несовершеннолетнему, признание своего отцовства в отношении внебрачного ребенка, назначение исполнителя завещания (ФРГ) и другие. По моему мнению, нам стоило бы подумать о таких коррективах правил, касающихся содержания завещания.

Также хотелось бы отметить о соотношении между законодательными базами России и иностранных государств в определении обязательных долей и лиц, которым они полагаются.

В соответствии с ч. 3 ГК РФ Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (1/2) (обязательная доля).

В Болгарии Закон о наследовании от 29 января 1949 года предусматривает аналогичный круг необходимых наследников (за исключением иждивенцев), с различием размеров обязательных долей: обязательная доля нисходящих при одном ребенке составляет 1/2 имущества наследодателя, а при двух и большем числе – 2/3 указанного имущества. Обязательная доля родителей равна 1/3 наследственного имущества. Интересен подход болгарского законодателя к размеру обязательной доли супруга: если он является единственным наследником, то получает 1/2 наследственной массы, а если наследует совместно с родителями, то только 1/3 наследственной массы.

В Испании обязательная доля детей составляет 2/3 доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Однако обязательная доля родителей или их восходящих составляет 1/2 доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Особо интересен подход венгерского законодателя к данному вопросу. В соответствии со статьей 661 ГК Венгрии 1977 года обязательная доля гарантируется не только детям, супругу и родителям наследодателя, но и внукам, и правнукам наследодателя. Обращает на себя внимание прогрессивность отечественного законодательства в области наследования усыновителей, усыновленных и их родственников по происхождению.

При сравнении правил приобретения наследства старого и нового гражданского законодательства мы увидим, что произошли серьезные изменения. Основные положения о приобретении наследства установлены в статье 1152 ГК РФ. Приобретение наследства – это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства.

Принятие наследства означает официальные, с точки зрения закона, действия, однозначно показывающие желание наследника воспользоваться имуществом наследодателя. Если не предпринимать никаких действий, то «наследство искать наследников не будет», в отличие от зарубежных законов.

Принятие наследства – это односторонняя сделка, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства. Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.

В п.2 ст. 1152 ГК РФ устанавливается императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговоркой. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в таком заявлении условий или оговорок влечет его недействительность, поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на наследство является недействительным. Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным и может быть аннулировано наследником путем отказа от наследства46.

Если один из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и остальные, призванные к наследованию наследники.

В соответствии с правилами ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. «принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства». Сохранив это положение, ГК РФ дополнил его следующим: «…независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации» (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Такое добавление весьма существенно для юридической практики47.

Что касается способов принятия наследства (их выделяется два), то они соответствуют тем, что были ранее.

Первый способ – это подача наследником заявления о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с законом вправе выдавать свидетельство о праве на наследство.

Наследник может подать этим лицам заявление только о выдаче свидетельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.

При осуществлении наследником права на принятие наследства путем подачи заявления не требуется личной явки наследника. Оно может быть передано через другое лицо или направлено по почте. Но во всех таких случаях подпись наследника должна быть удостоверена уполномоченным на это лицом.

Новеллой ГК РФ являются нормы, позволяющие принять наследство и отказаться от него через представителя (это возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства; для принятия наследства или отказа от него законным представителям доверенность не требуется). Несмотря на то, правоприменительная практика шла именно по этому пути, на законодательном уровне подобные правила сформулированы впервые47.

Второй способ принятия наследства выражается в так называемом «фактическом принятии» наследства. По новому законодательству этот способ имеет более широкое содержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника, которые рассматриваются как, конклюдентные, т. е. свидетельствующие о желании наследника принять наследство. О фактическом принятии наследства может свидетельствовать следующее:

- наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом (продолжает проживать в принадлежащем наследодателю доме, обрабатывать садовый участок, перевез к себе вещи наследодателя и т. п.);

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств других лиц (потребовал провести опись наследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией и т. п.);

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (оплатил коммунальные услуги, внес плату за пользование телефоном и т. п.);

- оплатил за свой счет долги наследодателя либо потребовал от должников наследодателя возврата долга.

Перечень, содержащийся в статье 1153 не является исчерпывающим. Из этого следует, что о желании наследника принять наследство могут свидетельствовать и другие действия.

Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятия наследства, т.е. они свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если наследник не докажет, что он, совершая соответствующее действие, не имел намерения принять наследство (п. 2 ст. 1153). Например, совершеннолетний сын после смерти отца остался проживать в, принадлежащем отцу, доме, оплатил коммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобы единственным собственником дома стала мать; либо один из наследников после похорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь без намерения принимать наследство.

Источник:

coolreferat.com

47 наследование по завещанию

I. Призвание к наследованию (основания и порядок)

Открывшееся наследство (§ 47) может перейти к тем лишь лицам, которые призваны быть наследниками. Такое призвание, как право лица наследовать по открытии наследства[см. сноску 36], возникает, в свою очередь, по особым основаниям.

1. У нас основания призвания к наследованию: а) завещание и б) закон (также обычай).

а. Наше право не знает наследственного договора, как основания призвания к наследованию, известного германскому праву (ст. 2274). Боязнь этого договора в нашем законодательстве идет так далеко, что у нас запрещены взаимные завещания и, в частности, корреспективные (ст. 1032). Это значит, что у нас не дозволено назначать взаимно друг друга наследниками в одном и том же завещании (взаимное завещание), и, тем более, воспрещено взаимно назначать наследниками таким образом, чтобы последующая отмена одного назначения обусловливала недействительность другого назначения (корреспективное завещание). Напротив, германское право знает как взаимное, так и кореспективное завещания (ст. 2265 и 2270)[см. сноску 37]. Против договоров о наследовании возражают, указывая на их безнравственный характер; однако, другие как раз не признают этого мотива правильным (Курдиновский)[см. сноску 38].

б. Что касается, далее, закона (обычая), как основания призвания к наследованию, то призвание это основывается преимущественно на кровном родстве (ст. 1111). Однако начало кровного родства предполагает вместе с тем брачность рождения. Поэтому внебрачные дети совершенно устраняются у нас от наследования в имуществе отца; исключение сделано для них лишь в отношении наследования матери. Далее, нельзя не подчеркнуть, что родство по крови, как основание призвания к наследованию по закону, в других случаях ограничивается в интересах общества (иначе у нас, ст. 1111 и 1105, см. пределы наследования, § 47), а равно в интересах близких лиц, не связанных кровным происхождением, как-то: пережившего супруга и усыновленного. Нельзя не заметить также, что сам по себе бесспорный вопрос о праве наследования кровных родственников возбуждает сомнения, с точки зрения его обоснования, т.е. оправдания, или идейности наследственного права кровных и вообще законных наследников. Некоторые высказываются против права наследования (сен-симонисты), видя в нем «наследственное зло» (напр., R?lf), аристократическое учреждение, усиливающее имущественное неравенство, нарушающее принцип трудового начала (Менгер). Громадное большинство современных мыслителей правильно, однако, не разделяет указанной крайней точки зрения. Наследственное право есть могучий стимул для человека трудиться для блага и счастья близких[см. сноску 39]. Оно коренится, поэтому, «в глубочайших свойствах человеческого духа», составляя «всемирно-историческое явление» (Чичерин)[см. сноску 40]. Таковы у нас основания призвания к наследованию: завещание и закон (обычай). Эти основания в современном праве, в противоположность римскому праву, не исключают друг друга. Это значит, что у одного и того же наследодателя могут быть наследники и по закону (обычаю) и по завещанию (92/63). Так, напр., завещатель распорядился относительно своего дома и умолчал об имении. Дом получат наследники по завещанию, имение – наследники по закону. Однако, несмотря на то, что завещание и закон (обычай) стоят рядом, в случае столкновения этих двух оснований, преимущество отдается завещанию. Это значит, что воля завещателя идет впереди закона (ст. 1104), – разумеется, постольку, поскольку признана автономия личности в наследственном праве. Поэтому, напр., если завещатель распорядился о родовом имуществе в пользу посторонних лиц, то такая воля завещателя должна уступить место закону (законному наследованию, 2).

2. Самое призвание к наследованию по закону совершается, далее, а) в последовательном порядке и призываются б) лишь лица, способные наследовать.

а. Порядок призвания определяется близостью родства к наследодателю таким образом, что ближайший родственник (у нас ближайшая степень=рождение) исключает дальнейшего (у нас дальнейшую степень, ст. 1122). Отсюда, два ближайших родственника (родственники одной степени) будут оба наследовать. Правило об исключении ближайшим родственником дальнейшего терпит, однако, существенное ограничение. Именно, если при открытии наследства лицо ближайшее, или равное другим по степени родства, не находится уже в живых, то место его занимают и в степень вступают его дети, а за смертью их внуки и другие нисходящие по порядку степеней (ст. 1123). Таким образом, может случиться, что наследниками будут сын наследодателя и внук его от другого, умершего от открытия наследства сына, т.е. лица неодинаковой близости родства к наследодателю. Такое отступление от основного начала о том, что ближайший родственник исключает дальнейшего, называется правом представления (ст. 1123). Название это неудачно: потомки ранее умершего родственника наследуют с ближайшим к наследодателю родственником, не представляя или заменяя своего умершего восходящего, а по собственному праву наследования (ср., однако, 11/78).

Таково право представления, как отступление от основного принципа наследования ближайших родственников. Что касается порядка определения степеней родства, в этом отношении приходится различать линейную систему и парентельную, или поразрядную. При линейной системе (у нас) «порядок наследования по закону между родственниками определяется вообще по линиям» (ст. 1121). При этом, ближайшее право наследования имеет линия нисходящая (ст. 1121), которая составляется из степеней, или рождений, простирающихся от наследодателя к его детям, внукам и вообще к его потомству (ст. 201)[см. сноску 44]. Если нисходящих потомков нет, или никто из них не наследует, то наследство обращается в побочные линии (ст. 1134), причем линия боковая ближайшая исключает дальнейшую (ст. 1136). Первую боковую линию образуют нисходящие от первой восходящей степени, т.е. от отца и матери наследодателя; это его братья и сестры, племянники, племянницы и т.д. (ст. 205). Вторую боковую линию составляют нисходящие второй восходящей степени, т.е. потомство двух дедов и двух бабок наследодателя, это его дяди, тетки, кузены, кузины и т.д. (ст. 206). Третья боковая линия состоит из нисходящих третьей восходящей степени, т.е. из потомства четырех прадедов и четырех прабабок (ст. 207). Таким же порядком определяются и другие боковые линии (ст. 208). Казалось бы, что и т.н. парентельная система, принятая в Германии, Швейцарии и проекте, близка к нашей линейной системе, с той внешней разницей, что первую, парентелу, или разряд, составляют нисходящие наследодателя, вторую – вышеупомянутая первая боковая линия, третью – вторая боковая линия и т.д. Однако, на самом деле, линейная система и парентельная существенно между собой различаются. По линейной системе восходящие родственники, за исключением т.н. наследования родителей (§ 49, I), вовсе не наследуют; по парентельной системе они наследуют, исключая даже свое потомство (ср. Пр., ст. 1359 и сл.). Парентельная, или поразрядная система, вводящая восходящих родственников в круг наследников на общем основании, в этом отношении обладает, несомненно, большей простотой, справедливостью и потому более предпочтительна.

б. Призываются к наследованию только те лица, которые способны наследовать. По нашим законам, не могут наследовать: монашествующие со времени их пострижения (п. 3 ст. 1067 и 1109), лишенные всех прав состояния (п. 4 ст. 1067, 1107). Помилование само по себе не восстановляет наследственной правоспособности; необходимо еще восстановление имущественных прав (81/149). Вопрос о том, может ли лишенный всех прав состояния наследовать, поскольку его наследственное право возникает из новых отношений (Шершеневич), ввиду категорического воспрещения закона (ст. 1107), следует решать отрицательно. Само собой понятно, что не могут наследовать по закону[см. сноску 45] также те лица, которые в момент открытия наследства еще не существовали, или, по крайней мере, не были еще зачаты (99/90, В. Демченко). Точно так же не менее понятно, что какие-либо физические недостатки и уродства не лишают лицо права быть наследником (ср. ст. 1106). Наконец, современное законодательство, в том числе и наше, признает иностранцев субъектами гражданского права[см. сноску 46]. Поэтому принадлежность лица к иностранному подданству не лишает его права наследовать, поскольку его правоспособность не ограничена (ст. 1106 и прим. к ней)[см. сноску 47]. – О способности лиц быть наследниками по завещанию см. ниже (§ 51).

Источник:

lib.sale